Что нужно знать о наследстве и завещаниях, чтобы не потерять свою долю

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что нужно знать о наследстве и завещаниях, чтобы не потерять свою долю». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Физическое или юридическое лицо, претендующее на имущество умершего человека согласно завещанию или в соответствии закона, называется наследником. Фактический владелец собственности, ушедший из жизни, является наследодателем. Согласно законодательству, правопреемство возникает на имущественные права и обязанности, при этом личные неимущественные блага переданными быть не могут.

Споры о наследстве до суда доведут

По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства.

«Вопросы возникают и вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно учесть, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может возникнуть спорная ситуация, когда у умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а отец, не зарегистрировав новый брак, проживал с женщиной, которой на момент его смерти уже исполнилось 55 лет, но она еще не получала пенсию и жила на обеспечении наследодателя. Такая сожительница может признать себя иждивенкой в судебном порядке и также наследовать долю имущества наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.

Наследодатель — это умершее лицо, которое при жизни обладало имущественными правами на что-либо (движимое и недвижимое имущество). Наследство передается только после смерти наследодателя.

Кто же может быть наследодателем? Это дееспособный, недееспособный человек, несовершеннолетние граждане, лицо без гражданства и пр. В зависимости от статуса лица наследование будет различаться.

Если человек обладает дееспособностью, то он заранее вправе написать завещание на того, кому хочет передать свое наследство.

Если наследодатель недееспособный или частично недееспособный, то передать свое имущество, документально заверив, не получится.

Если никакого завещания человек при жизни не оставил, значит наследство между наследниками будет делиться в соответствии с законом.

Субъективное право является неотъемлемой частью правового статуса (положения) личности, в том числе и правового статуса (положения) наследника. Поскольку права осуществляются в сфере наследственных правоотношений, их принято называть наследственными правами.

В теории права под субъективным юридическим правом чаще понимают предоставляемую и охраняемую государством меру возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. — М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. — С. 587.

Так как наследственные права это и есть субъективные права, то, на наш взгляд, представляется вполне возможным дать определение наследственным правам через понятийный аппарат субъективного юридического права.

Итак, наследственное право — это предоставляемая и охраняемая государством мера возможного (дозволенного) поведения лица (наследника) по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом.

Наследодатель: права, обязанности согласно Закона

Законодательство возлагает обязанности и права не только на наследников, то и на наследодателей. Их, правда, он обязан реализовать еще до смерти, во время жизни.

Права:

  1. Составлять завещание так, как он хочет. Это основа основ, демократический принцип, то есть распоряжаться своим имуществом человек может как угодно.
  2. Лишать наследства тех, кто ранее были включены в завещание; он имеет права вообще не указывать в документе тех лиц, кто имеет право по принципам правонаследия.
  3. Аннулировать завещание. По закону любое завещание, даже при заверении у нотариуса, может быть аннулировано. И человеку не нужно иметь четкую причину, объяснения своих действий.

Информация!

Относительно обязанностей, то нет четко прописанных норм, которые закрепляли их в отношении такой категории субъектов. Никто не может принуждать человека передавать объект по наследству, даже если он принадлежит ему на правах собственности. Он может включать детей, родителей, супругов в завещание, а может и не включать. В любом случае такие субъекты смогут получить свою долю согласно закону.

Рассматривая данную категорию лиц, следует упомянуть не об обязанностях, а об обязательствах субъекта. Под обязательствами следует понимать те долги, которые возникли у человека во время его жизни. К ним относятся:

  • Кредиты;
  • Задолженность перед детьми по алиментам;
  • Другие долги по заключенным договорам.

При этом есть наследуемые и ненаследуемые долговые обязательства. Кредиты, займы, обязательства по договорам переходят наследникам. Не наследуются следующие типы обязательств:

Задолженность по заказам, работам, которые были возложены на умершего:

  • Алименты (текущие обязательства, не долги);
  • Возмещение ущерба и вреда, причиненных третьим лицам,
  • Пожизненная рента

Таким образом, перед тем, как принять в наследство некое имущество, нужно проверить и задолженность лица. Определить, какие его обязательства при их наличии могут быть переданы правопреемнику согласно закону.

Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.

Отмена и изменение завещания

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Читайте также:  Какие выплаты и льготы положены участникам СВО

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должностными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

При получении заявления об отмене завещания либо получении нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариус делает об этом отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре завещания, находящегося в делах нотариуса, а также в алфавитной книге учета завещаний. Если завещатель представляет свой экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре, после чего он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариуса. При получении заявления об отмене завещания нотариус регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий и приобщает к завещанию, хранящемуся в делах.

Абсолютно новыми являются правила п.5 и 6 ст.1130 о том, что, во-первых, завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено лишь таким же завещанием. Заявитель вправе также изменить (путем составления нового завещания в чрезвычайных обстоятельствах) текст ранее составленного завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако такое завещание не может изменять завещание, удостоверенное нотариусом и иными лицами, упомянутыми в ст.1125 ГК; совершенное как закрытое завещание; приравненное к нотариально удостоверенным в соответствии с правилами ст.1127 ГК РФ; совершенное в виде завещательного распоряжения правами на денежные средства на банковском счете.

Во-вторых, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке. Но оно не может отменить или изменить завещание, удостоверенное в соответствии с правилами ст.1124-1127 ГК РФ и не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке. Нужно учесть, что правила п.6 ст.1130 ГК РФ распространяются и на случаи совершения завещательного распоряжения в других кредитных организациях (т.е. не являющихся коммерческими банками).

Отмена завещания предполагает последующее наследование по закону, если совершено путем заявления об отмене; последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.

Раздел наследства и охрана наследства

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум и более наследникам без указания конкретного имущества, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК). Далее оно может быть разделено.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основе данного соглашения и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании такого соглашения. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или перехода выморочного имущества к РФ. Срок исковой давности, установленный для требований кредитора, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 1175 ГК).

Охрана наследства.

Меры по охране наследства принимаются исполнителем завещания или нотариусом. Нотариус может принять такие меры только по заявлению одного или нескольких наследников либо других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Исполнитель завещания может принять такие меры по своей инициативе. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого для вступления во владение наследством. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества, внесение входящих в состав наследства наличных денег в депозит нотариуса, передача на хранение в банк валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг. Также возможна передача (на хранение) иного имущества, если оно не требует управления, кому-либо из наследников, а если это невозможно — другому лицу по усмотрению нотариуса.

Что может освободить от завещательного возложения и отказа?

  1. Завещатель составил новый текст, полностью отменяющий действие предыдущего волеизъявления.
  2. Выгодополучатель не посчитал целесообразным связывать себя обязательствами, отказавшись от имущества.
  3. гражданин, в отношении которого назначено возложение или отказ, заявил, что не желает обременять преемника.

В любом случае требуется документальное подтверждение. Особенно остро решается конфликт, вызванный желанием назначить обязательного жильца, проживающего до конца дней своих в квартире или доме, передаваемом по наследству. В этом случае действуют через суд. Мировое соглашение – самый безболезненный способ решения проблемы. В судебном процессе участие личного адвоката – гарантия успешности разрешения конфликта интересов.

Читайте также:  Режим УСН 6 процентов в 2023 году

Под наследством стоит понимать ценные бумаги, имущественные и другие виды прав, обязательства, принадлежащие лицу, которое умерло, и переходящие в право собственности другим субъектам на основании тех прав, которые определяет закон. Это могут быть законодательные основания для получения наследства или таковы, что определены волей умершего субъекта, а также зафиксированы нотариально. Главным нормативно-правовым документом, который регламентирует сферу наследия, является Гражданский Кодекс РФ. В нем определены основные нормы, моменты, документы и т.д. Этой теме посвящен раздел № 5.

В процессе наследия выделяют:

  1. Объект – это то, что передается по наследству;
  2. Субъект – это тот, кто принимает на себя наследство. Он называется также наследником. Наследником может быть как юридическое, так и физическое лицо. Именно такие граждане, компании по закону или на основании завещания становятся правопреемниками наследства.

Предупреждение

Не стоит забывать и о таком лице как наследодатель. Его нельзя определить как субъект отношений, поскольку после смерти он не обладает дееспособностью. И недостаток в том, что до сих пор ни в Гражданском Кодексе, ни в других нормативно-правовых бумагах нет четкого определения, которое предоставляет возможность дать определение данной категории.

Обобщая множество научной литературы, а также учитывая результаты практической деятельности, можно прийти к выводу, что под наследодателем следует понимать лицо, активы которого после его смерти и по причине данного факта должны перейти в собственность других субъектов. При этом в момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью, то есть быть в здравом уме.

Наследование может быть реализовано в 3-х формах:

  • На основании действующего законодательства. В таком случае имущество распределяется между теми, кто по Закону признан наследником и имеет на это право. Играет роль степень родства. Ее определяют ст. 1142, 1143,1144,1145,1148 ГК.
  • На основании завещания. Составляется нотариально заверенный документ, в котором прописывается не только список наследников, но также и предметы, объекты, которые должны отойти конкретному человеку, организации. Здесь не играет роль степень родства, приближенность к умершему. В завещании наследником может стать каждый, здесь главное – волеизъявление умершего человека.
  • По представлению. Не популярный случай, но он также может быть. Возникает тогда, когда сами наследники умерли раньше, чем оформили в собственность имущество. При таком варианте уже объекты, принадлежащие умершим наследникам, будут распределяться между их правопреемниками.

Не все знают, но на наследников возложены законодательством не только права, но и обязанности.

Права, на которые имеют право правопреемники:

  1. Подать заявление о том, что они принимают ту часть, которая им полагается на основании степени родства, распределения между участниками процесса. Для подачи заявления в настоящий момент отводится 6 месяцев с момента, когда умер человек. Конечно, через суд можно восстановить свое право и по прошествии указанного срока, но шансы на оформление в разы уменьшаются. По факту принятия заявления через полгода субъект может оформлять актив в право собственности.
  2. Получить долю, которая полагается ему на основании законодательства. Даже в случае отсутствия завещания, которое устанавливает пропорции распределения, каждый наследник имеет право на свою часть, вне зависимости от количества других участников. Главное – это к какой очереди наследия относится субъект.
  3. Вступить в наследство согласно составленному ранее завещанию, заверенному у нотариуса. Человек, который умер, еще до своей смерти определил круг лиц, которые могут получить какой-либо предмет, объект.
  4. Отказаться от того, что положено по закону. Например, если переходят в собственность не только имущественные права, но и долговые обязательства, то можно изучить вопрос и в случае необходимости отказаться от данного владения.

Помимо таких прав, лица, указанные в завещании или имеющие родственные связи с умершим лицом, имеют и ряд обязательств. Среди них:

  1. Выполнять нормы действующего законодательства. Например, субъекты не должны предпринимать каких-либо действий, в т.ч. и не законных, которые смогли бы изменить долю причитающегося им по праву имущества. Другими словами, нельзя подкупать, запугивать, оказывать влияние и т.д.
  2. Обязанности относительно наследи обязательств умершего. Если гражданин принимает на себя некое имущество по наследству, то он и принимает на себя долги того, кого больше нет. Например: обязанность по погашению кредита, коммунальных долгов.
  3. Соблюсти требования, так называемую «последнюю волю» по завещанию. Если в документе указано, что какая-либо часть имущества должна отойти третьим лицам, то правопреемник должен обеспечить такой переход активов. Например, может одна из квартир по завещанию переходить какому-то неизвестному субъекту, который не имеет право на наследство. В таком случае наследники должны найти такое лицо и оформить все, как надо.
  4. Соблюсти поручение согласно завещанию. Например, в документе может быть указана воля о том, что часть денежных денег должна быть потрачена на некое целевое действие – финансирование благотворительного фонда, приюта и т.д. Наследник обязан выполнить такую волю.

Информация!

И здесь интересный момент: последние две обязанности, с одной стороны, возлагают на правопреемника некие обязанности, но, с другой стороны, он может их не выполнять, если размер завещанного имущества больше, чем сумма расходов, необходимых для их исполнения. Таким образом, если человеку для выполнения последней воли умершего субъекта необходимо дополнительно привлекать собственные средства, то он имеет возможность оформить в собственность полагающиеся ему объекты без выполнения указанных требований.

Также стоит помнить, что наследодатель может официально не оформить право собственности . В таком случае такая недвижимость не подлежит включению в завещание. Получить его в свою собственность можно на основании судебного решения. Нужно подать иск в суд.

Также касательно прав. Есть такое понятие как преимущественное право . Оно появляется тогда, когда наследуется доля недвижимости, дома. Если такая доля передается по наследству, то тогда преимущественное право на получение такого объекта имеют те, кто уже пользовался частью такого объекта, то есть другие долевые владельцы. Как вариант: есть автомобиль, которым управлял как отец, так и сын. Право собственности оформлено на отца. Когда отец умер, то преимущественное право на такой автомобиль находится у этого сына. Вне зависимости от того, что еще есть и дочь.

Таким образом, вывод: правопреемники имеют как права, так и обязанности . Интересно то, что перечень прав и обязанностей на основании законодательства намного шире, чем их же перечень на основании завещания. Связано это с тем, что в завещание включаются многие люди, которые даже не имеют родственных связей. Относительно же наследования по закону, то в процессе принимают участие родственники. Завещание ограничивает действия и функции правопреемника, они все прописываются в документе, заверяются нотариально. Например, по закону есть перечень тех, кто даже при отсутствии в завещании, может и получить активы усопшего. Именно такие нормы фиксирует ст. 1149 Гражданского Кодекса.

Кто получить право собственности в любом случае:

  1. Дети, которые не достигли совершеннолетия;
  2. Дети, которые находились на иждивении умершего человека более, чем 12 месяцев;
  3. Не трудоспособные родители, супруги.

Даже если они не заявят о своем праве и их не будет упомянуто в завещании, им отойдет часть имущества.

Наследодатель: права, обязанности согласно Закона

Законодательство возлагает обязанности и права не только на наследников, то и на наследодателей. Их, правда, он обязан реализовать еще до смерти, во время жизни.

Права:

  1. Составлять завещание так, как он хочет. Это основа основ, демократический принцип, то есть распоряжаться своим имуществом человек может как угодно.
  2. Лишать наследства тех, кто ранее были включены в завещание; он имеет права вообще не указывать в документе тех лиц, кто имеет право по принципам правонаследия.
  3. Аннулировать завещание. По закону любое завещание, даже при заверении у нотариуса, может быть аннулировано. И человеку не нужно иметь четкую причину, объяснения своих действий.

Информация!

Относительно обязанностей, то нет четко прописанных норм, которые закрепляли их в отношении такой категории субъектов. Никто не может принуждать человека передавать объект по наследству, даже если он принадлежит ему на правах собственности. Он может включать детей, родителей, супругов в завещание, а может и не включать. В любом случае такие субъекты смогут получить свою долю согласно закону.

Читайте также:  Как оформить доверенность на получение корреспонденции на почте

Рассматривая данную категорию лиц, следует упомянуть не об обязанностях, а об обязательствах субъекта. Под обязательствами следует понимать те долги, которые возникли у человека во время его жизни. К ним относятся:

  • Кредиты;
  • Задолженность перед детьми по алиментам;
  • Другие долги по заключенным договорам.

При этом есть наследуемые и ненаследуемые долговые обязательства. Кредиты, займы, обязательства по договорам переходят наследникам. Не наследуются следующие типы обязательств:

Задолженность по заказам, работам, которые были возложены на умершего:

  • Алименты (текущие обязательства, не долги);
  • Возмещение ущерба и вреда, причиненных третьим лицам,
  • Пожизненная рента

Таким образом, перед тем, как принять в наследство некое имущество, нужно проверить и задолженность лица. Определить, какие его обязательства при их наличии могут быть переданы правопреемнику согласно закону.

В связи с развитием рыночных правоотношений наследственное право приобретает все большую значимость. Становление наследственного права России происходило в несколько этапов. Первым этапом считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», в соответствии с которым имущество умершего являлось трудовой собственностью. Декретом устанавливалось ограничение стоимости имущество, которое может быть передано в наследство. Стоимость данного имущества не должна была превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследодателя могли получить лица, строго оговоренные в законе (супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помощи введения Декрета представлялось ограничить возможность наследования имущества умершего, а в дальнейшем упразднить институт наследования. Это обусловливалось отсутствием частной собственности в принципе.

Вторым этапом развития наследственного права принято считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым был изменен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти). С принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, которым ограничивался установленный законом круг наследников, завещателю предоставлялось право лишить всех наследников наследства, при этом все имущество отходило государству. Приращение наследственной доли наследуемого имущества не допускалось.

Существенные изменения в наследственное законодательство были внесены уже через пять лет. Они знаменовали наступление третьего этапа развития наследственного права. Посредством внесения изменений был отменен предельный размер наследования, введено прогрессивное налогообложение, расширен круг наследников (наследниками могли быть также усыновленные дети), впервые разрешено завещать свое имущество не только физическим лицам, но и государству, государственным учреждениям, общественным организациям, введено понятие обязательной доли определенной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права связан с окончанием Великой Отечественной войны. Теперь наследование было возможно только при определенных условиях: супруги должны были быть зарегистрированы в браке, иждивенцы для получения обязательной наследственной доли должны проживать с умершим не менее одного года до его смерти, установлены очереди наследования, наследниками признавались внуки и правнуки, увеличился размер обязательной доли. Если на момент открытия наследства не имелось ни одного наследника по закону, разрешалось завещать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наследственное право получило в нормах Основ гражданского законодательства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР от 11 июня 1964 г. На сегодняшний день Конституция РФ закрепляет лишь гарантию на наследование, более конкретные нормы, касающиеся наследственного права, закреплены в ГК РФ.

Правоотношения, возникающие в сфере наследственного права, носят длящийся характер и возникали как при старом законодательстве о наследственном праве, так и после принятия ГК РФ. Изменения при принятии нового ГК РФ были внесены во многие положения наследования: размер обязательной наследственной доли, круг наследников по завещанию, увеличение очередей при наследовании по закону, сроки требований кредиторами в отношении наследуемого имущества и многое другое.

При смене законодательства всегда возникает вопрос о применении того или иного нормативного акта для разрешения наследственных и иных правоотношений. Положения о действии вновь принятого закона или нормативного акта устанавливаются вводным федеральным законом, где подробно расписаны все ситуации, которые могут возникнуть при смене одного законодательства на другое. Так, в Федеральном законе от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает в действие с 1 марта 2002 г., а по всем гражданским правоотношениям, возникшим до введения ч. 3 ГК РФ, раздел «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. Например, к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.

Законом о введении ГК РФ предусмотрена обратная сила закона и «переживание» закона. Обратная сила закона может быть выражена в следующих положениях: законом было определено меньшее количество наследственных очередей, новым законом данное количество существенно расширилось. Возникает вопрос, какой закон должен применяться. Ответ таков: если срок принятия наследства не истек на день введения ГК РФ, а если и истек, то на этот день никто из наследников наследство не принял, свидетельство о праве на наследование не было выдано, имущество не приобрело статус выморочного имущества, то очередь наследников определяется согласно новому законодательству.

«Переживание» прослеживается в нормах наследования имущества по завещанию. Законом установлено, если завещание было составлено до введения ГК РФ, т. е. до 1 марта 2002 г., а открыто в соответствии с нормами нового законодательства, то все равно обязательная наследственная доля определяется по нормам того законодательства, в период действия которого оно было составлено.

Наследственное право имеет свое действие на всей территории РФ, в том числе в судах, принадлежащих РФ. Однако если в состав наследства входит иностранный элемент, то наследование данного имущества происходит в соответствии с нормами того государства, где расположено данное имущество. Иностранные граждане и лица без гражданства в рамках нашего государства наделены гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

Чем грозит нарушение закона?

В ситуации, когда наследник пытается отказаться от выполнения обязанностей, которые ему достались, может последовать административная и в некоторых случаях уголовная ответственность.

Важно! Если получателю долга не возмещают в установленный срок принадлежащие ему средства, то он вправе обратиться в суд для начала разбирательства. Если его иск будет признан законным, то наследник, отказывающийся платить, обязан будет помимо стоимости самого долга возместить получателю все издержки, которые потребовались для ведения судебного процесса.. Каждый наследник может оспорить завещание в суде, если считает его неправомерным или недействительным

Каждый наследник может оспорить завещание в суде, если считает его неправомерным или недействительным.

Если кто-либо попытается подделать завещание, чтобы увеличить размер своей части наследства и это будет доказано в суде, то он может быть обвинён в мошенничестве или мошенничестве в крупных размерах (в зависимости от ситуации). За этим последует уголовная ответственность и заключение под стражу.

Последствия невыполнения прав и обязанностей

Если кто-то не выполняет свои обязанности, то он за это несет ответственность. Не исключение и наследники, наследодатели.

Информация!

Они могут нести как уголовную, так и административную ответственность.

Интересно: если тайна завещания наследодателя нарушена кем либо, то он имеет право требовать в судебном порядке компенсировать ему моральный ущерб, причиненный такими деяниями. Проблема только заключается в оценке такого морального ущерба.

Относительно обязательств. Если наследник принял активы и обязательства умершего гражданина, то он обязывался их погасить. Если он не погашает образовавшиеся долги, то кредиторы имеют право через суд требовать погашения . И суд будет на стороне таких кредиторов.

Уголовную ответственность могут нести те субъекты, которые подделали завещание. В таком случае такие деяния могут быть расценены как мошенничество. Конечно, мера ответственности будет определена индивидуально. Может быть и административная ответственность.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *